隨著企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識的增強,專利在企業(yè)越顯重要,專利的侵權(quán)也越來越多,預防專利侵權(quán)、濟寧專利申請、濟寧雨辰知識產(chǎn)權(quán)有限公司。
在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域,“專利流氓”又稱“專利海盜”“專利鯊魚”,是指那些沒有實體業(yè)務、主要通過發(fā)動專利侵權(quán)訴訟等手段獲利的公司。本文中所提到的“專利流氓”泛指那些自己本身不實施發(fā)明專利、也沒有實施能力,而是以從實施者處獲取專利權(quán)使用費或和解金方式行使專利權(quán)的專利權(quán)人。
眾所周知, “專利流氓”在美國非;钴S,據(jù)統(tǒng)計,僅2012年在美國由“專利流氓”發(fā)起的專利侵權(quán)訴訟就有約2500件,占同年美國專利侵權(quán)案件的60%以上,2013年更是提高19%,達3000件以上。其中,美國電話電報公司、谷歌、蘋果等大公司成為“專利流氓”頻繁攻擊的對象,上述每個公司在2013年被“專利流氓”請上被告席的次數(shù)都超過了40次以上,“專利流氓”已成為美國各大公司的公敵。
那么,“專利流氓”究竟給美國經(jīng)濟帶來了怎樣的沖擊?我們從花費的代理費用來算一筆賬。眾所周知,美國訴訟費用非常高,雖然具體訴訟情況會有很大差異,難以獲得平均值,但筆者粗略估算后得出,原告和被告雙方每年至少分別需要100萬美元的訴訟代理費用,如果按2013年“專利流氓”提起的約3000件訴訟計算,就至少需要60億美元,這還不包括有些被告通過支付一定賠償金和解的情況。將上述費用和美國專利申請費相比較,假設(shè)提交每件專利申請的代理費用為1萬美元,美國2013年共提交約54萬件的專利申請,一共是54億美元,不難發(fā)現(xiàn),即使僅從代理費用來看,“專利流氓”產(chǎn)生的影響比專利申請市場還大。
盡管目前“專利流氓”還未給中國和日本相關(guān)企業(yè)制造很大麻煩,但是這種潛在的威脅還是應該引起大家的足夠重視。因此,我們有必要從“專利流氓”在美國的一系列舉動,分析 “專利流氓”的現(xiàn)狀以及應對策略。筆者認為,“專利流氓”在美國之所以猖獗主要有以下幾個方面的原因:
1.訴訟社會環(huán)境
在美國,為了主張自己的正當權(quán)益而發(fā)起的訴訟被大家普遍認可,但在日本不少人認為通過訴訟的方式并不是企業(yè)爭取自身權(quán)益的正當行為。大多數(shù)企業(yè)認為,成為被告或許被逼無奈,但作為原告也有損自己的形象,因此企業(yè)在選擇是否通過訴訟方式解決爭端時會猶豫不決。
2.高額的訴訟費用
筆者認為,“專利流氓”的這種商業(yè)模式就是通過給別人發(fā)出警告信、獲取賠償金,達到和解的目的。也就是說,專利侵權(quán)訴訟并非“專利流氓”的最終目的,而是在不能如愿獲得和解金、或者為了警告其他“候補目標”的情況下而采取的手段。如上所述,在美國與“專利流氓”進行訴訟紛爭時,必須做好承擔每年100萬美元訴訟費用的心理準備。假設(shè)“專利流氓”的主張沒有獲得法院支持,法院判定被告勝訴,即便如此,如果“專利流氓”提出50萬美元的和解金額,對于被告而言也是十分有價值的。因為,高額的訴訟費用已經(jīng)成為“專利流氓”手中的重要籌碼。
3.作為原告并無損失
一般制造業(yè)或服務業(yè)企業(yè),因?qū)@麢?quán)糾紛起訴他人時,必須考慮被告反訴的可能性。因為即使在某一個專利侵權(quán)案件中勝訴,如果在別的專利侵權(quán)訴訟中敗訴也會喪失利益,而且這之后很難與對方建立和諧的關(guān)系。但是,“專利流氓”既不會生產(chǎn)產(chǎn)品也不提供服務,所以不需要擔心被告方反訴,這也是“專利流氓”難于交涉的原因所在。
4.判決難以預測
專利侵權(quán)訴訟中到底誰能勝訴,本身就難以預測,再加上美國是由陪審團來判斷有無侵權(quán)和賠償金額,其結(jié)果就更難預測了。正是這些不確定因素的存在,讓被告即使在有充分法律證據(jù),并且有較大勝訴可能的情況下,有時更傾向于通過和解方式解決的主要原因。
基于以上“專利流氓”的存在原因,日本或者中國是否會誕生類似的“專利流氓”?筆者認為,對于訴訟社會環(huán)境而言,日本與美國正好相反。日本每年專利侵權(quán)訴訟件數(shù),進行到最后判決的只有不到200件,這與美國每年超過6000件、以及中國的情況完全不同。
對于訴訟費用,日本與美國也有很大不同。雖然很難得到精確的平均值,但筆者估算在日本進行專利侵權(quán)訴訟的費用大約20萬美元。盡管費用也很高,但對于大企業(yè)而言,即使有可能以更低的和解金進行和解,選擇負擔訴訟費用、提出自己法律主張這條路也并非難事。例如,與“專利流氓”進行過70件以上專利訴訟的谷歌公司,在美國每年要承擔約7000萬美元的訴訟費用,這是一筆非常大的經(jīng)濟負擔,而如果在日本,這一費用會減少到1400萬美元。因此,在日本為了避免高額訴訟費用而選擇支付和解金的驅(qū)動力很弱。
此外,從“專利流氓”因為沒有實施專利而不受反訴威脅這一點出發(fā),“專利流氓”在日本作為原告也并無損失。在日本判決同樣難于預測,但是因為判決只由法官進行,與美國相比,預測精度還是要高一些。
綜上所述,在日本,“專利流氓”的生存環(huán)境不如美國,但是也有對其有利的情況:一旦專利侵權(quán)被認可,禁令請求肯定會被批準。而在美國,法官即使認可專利侵權(quán),是否批準禁令請求又是另一回事。對此,日本則認為只有專利權(quán)人才有實施專利的權(quán)利,不可能作出允許被告繼續(xù)從事違法行為的法律判斷。
目前,盡管“專利流氓”在日本沒有美國那么活躍,未來這種可能性也不大,但是因為上述被認定侵權(quán)后將獲得禁令是日本特有的法律制度,誰也無法否定因此而出現(xiàn)日本型“專利流氓”的可能性。因此我們有必要考慮,如何有效防御“專利流氓”?